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  • 简介:行为人以不作为参与他人法益侵害行为,是否成立共同犯罪;若能成立共同犯罪,是成立不作为共同正犯还是不作为帮助犯,均存在争议。相对而言,重要作用理论和因果过程支配理论具有妥当性。关于行为人以不作为参与他人作为犯性质,主要涉及在什么范围内承认犯罪阻止义务,以及在负有犯罪阻止义务者能够履行义务而不履行时,是成立共同正犯、同时正犯还是帮助犯。应当认为,在不作为者与作为者存在共谋场合,可以成立共同正犯;不存在共谋,如果否认义务犯理论,应当根据是否存在事实支配关系或者行为人对法益侵害结果发生作用力大小,分别成立不作为共同正犯和帮助犯。在行为人以不作为参与他人不作为犯场合,根据具体情况分别成立不作为共同正犯或者同时正犯。

  • 标签: 不作为 参与 法益侵害 不作为的共同正犯 不作为的帮助犯
  • 简介:近年来,随着司法改革推进,学界和实务界开始重新审视刑事诉讼理论。但学界与实务界分析思路或多或少地有些滞后,即将刑事诉讼视为单一价值观支配下有机整体,而忽略其中冲突与竞合。

  • 标签: 帕克 正当程序模式 犯罪控制模式 刑事诉讼研究
  • 简介:一般认为,转化犯是轻罪向重罪转化;那么理所当然,在转化犯中,转化以后犯罪法定刑应当高于转化之前基础犯罪法定刑,这样才能体现罪刑相当原则,否则,就无法实现刑法典采用罪转化这一技术手段目的.但是,作为转化犯适例,我国现行刑法第333条在法定刑设置上,与其转化犯相关条款法定刑之间却存在极大矛盾,为具体法律适用带来了困难.

  • 标签: 转化犯 法定刑 罪刑相当原则 犯罪行为 社会危害性
  • 简介:当前,司法公信力问题受到司法界普遍关注。就司法公信力法理问题,试图从司法实践出发,以其与本土法律文化传统、司法权威、司法公正、司法改革关系为视角位度,进行多视角、多侧面的探究。以求其内涵诠释更直观和丰满。

  • 标签: 公信力 法律文化 司法权威 司法改革
  • 简介:科学与人文恰如长江与黄河两条长河,有几乎相同起源环境,在各自独特条件下壮大,最终形成波涛汹涌、并驾齐驱巨流,汇人人类文明大海。它们虽然各自流淌,却有云气相通、运河连结,并受到同一天空雨雪滋润。恰如今天正在开辟南水北调新渠道一样,科学与人文两大文化巨流也可开辟更深入交流和互补文化渠道。本文以下即从科学与人文内在结构视角,探讨二者协调发展新途径。

  • 标签: 科学与人文 爱因斯坦 偏执 碰撞 价值 理性
  • 简介:法律理性中司法,应当是一种理性司法。司法理性是一种归纳理性而非演绎理性,是形式理性而非实质理性,是职业理性而非世俗理性,余祥林案暴露了我国司法过程非理性,集中表现为以演绎理性代替归纳理性、以实质理性优位形式理性、以世俗理性牵制职业理性,这是余祥林式冤案之必然性所在。更新司法理念、深化司法改革,倡导法官主导下法治思维,在法律理性中整肃司法秩序,是杜绝余祥林式冤案根本出路,也是中国法治根本出路。

  • 标签: 法律理性 余祥林案 司法制度 法官 法治建设 司法自治
  • 简介:通过对软法国内化演变追溯可以发现,软法理论特点在于强调软法实效性。软法论者以能否运用国家强制力保障实施这一标准将扩展后法范畴划分为软法和硬法,其实质是从保证法实效实现要素角度对法进行一种新划分。但这种划分造成了保证法实效实现中二要素——认同与强制机械分离,特别是在软法触角从社会法领域延伸至国家法并导致国家法领域“一分为二”之后,更引发了软法理论与既有的国家法理论之间冲突。在目前我国法治环境质量不够好情况下,不适当地提倡软法对我国法治进步容易产生始料未及负面影响。如何真正推进法治,包括真正实现“软法之治”,是目前软法研究首先绕不过去重要问题。

  • 标签: 软法 硬法 认同 强制 国家法
  • 简介:<正>前言公害对策基本法已经施行十二年了。十二年来,我国以公害对策基本法为中心有关公害法体制日趋完备。为了实现基本法提出各种措施而制定法律,大致也已制定,其中有许多是在国外所没有见到制度。这些制度反映了日本特殊情况,因而以我国有关公害法制与外国比较,在某些领域存在着极其鲜明特点。

  • 标签: 公害对策基本法 公害法 地方政府 法律 水质污染 地面沉降
  • 简介:近代中国宪政运动发生及其反思——关于清末“立宪”几个问题探讨●殷啸虎20世纪初,中国大地掀起了一埸亘古未有的以君主立宪政治变革为中心宪政运动。作为这埸宪政运动发起者清朝统治集团主观动机和目的,是为了“自救”,是在持续不断外部冲击和日益...

  • 标签: 宪政运动 近代中国 立宪派 民主宪政 宪政主张 统治集团
  • 简介:一个凶残杀人犯,疯狂杀害十一人.而且将其中一名受害者掏心挖肺、剜眼挑筋,甚至烹炒了心肺。如此罪大恶极暴徒在民众心目中必定是死有余辜,若在我国古代社会,凌迟处死也难解众人心头之恨。在历经一片沸沸扬扬之后.这一名为邱兴华凶犯终于在2006年12月28日上午被推上了刑场。案件终结了,然而事情发展并没有预料中那样大快人心,沸沸扬扬似乎仍在继续。

  • 标签: 古代社会 杀人犯 受害者 人心 疯狂 民众
  • 简介:针对我国内幕交易犯罪易发多发现状以及对其规制难问题,宜将内幕交易罪主体规定为一般主体,并运用刑事推定对被追诉人主观方面进行认定;允许被追诉人对推定提出“不构成内幕信息”、“并非利用”等反驳;在内幕信息“偶然获知”或“二次转手”等场合,如果行为人之间没有可识别的关系,可成立有责性例外。

  • 标签: 内幕交易 内幕信息 推定 反驳
  • 简介:谈法官廉洁性与执法公正性林辉在社会主义市场经济日益发展新形势下,法官执法公正与否,不仅直接关系到人民法院形象和声誉,而且关系到社会稳定和经济发展,关系到法制尊严和国家权威。笔者试图就社会主义市场经济活动中审判工作问题,对法官廉洁性...

  • 标签: 法官队伍 执法公正 法的公正 廉洁性 廉洁自律 市场主体
  • 简介:议行合一的人民代表大会制度是我国人民历史选择。这种政治制度与西方国家分权制衡政治制度相比,具有很大特殊性。设立专门从事法律监督检察机关就是其特殊性主要表现之一。按照立法权、行政权、司法权三权分立与制衡理论,检察权属于行政权,检察机关隶属于行政机关,其主要职能是公诉(部分国家还包括侦查)。我国宪法规定,“国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,

  • 标签: 检察机构 合理运作 检察权 人民代表大会制度 改革 检察机关
  • 简介:古代西亚地区《乌尔纳姆法典》对民事关系有着极为丰富表述。它既代表了古代两亚地区最早法律文明昌盛水平,也成为探究民法起源时首要环节。因此,对《乌尔纳姆法典》颁布之前苏美尔城邦经济交往关系、《乌尔纳姆法典》民事规范以及对后世影响进行比较系统梳理,是十分必要

  • 标签: 《乌尔纳姆法典》 民事规范 民法的诞生
  • 简介:本文作者认为,作为死刑控制程序保障之一死刑复核程序,因部分死刑核准权下放而出现许多问题,使这一程序失去了最后程序保障作用,不利于对被告人合法权益保护。从加强死刑案件程序保障出发,本文提出两条思路:(1)保留并完善死刑复核程序;(2)废除死刑复核程序,对死刑案件进行三审终审制改造

  • 标签: 死刑复核 程序 完善 三审终审
  • 简介:近年来不断出现政府信息公开诉讼案件,引发出应如何建构我国信息公开司法救济与诉讼制度问题,并使我们多年来一直从事对美国信息公开诉讼制度研究兼有了理论与实践两方面的借鉴意义。美国信息公开诉讼主要原则有:穷尽行政救济、权利平等和利益衡量。其受案范围广泛,没有起诉资格限制,举证责任由机关承担。重新审理、秘密审查、简易判决是法庭审判几项重要规则。其对发展与完善我国信息公开诉讼制度具有参考价值。

  • 标签: 美国的信息公开诉讼 诉讼原则 特殊规则 对我国的启示
  • 简介:我国1997年修订刑法在第6章“妨害社会管理秩序罪”中专节规定了“破坏环境资源保护罪”,这是我国环境刑事立法一大突破,但由于其中存在着不少问题,许多学者纷纷发表了相关见解。最近,最高人民法院连续颁布了一些和“破坏环境资源保护罪”有关司法解释,但仍然有一些问题值得探讨。

  • 标签: 破坏环境资源保护罪 环境犯罪 刑法 妨害社会管理秩序罪 环境刑事立法 司法解释
  • 简介:减刑、假释作为重要刑罚变更制度,肇端于清末,并逐步发展最终为法律所确立。目前,我国减刑、假释适用主要以积分制为评价标准。司法实践中减刑、假释适用率极低,且减刑适用率明显高于假释适用率。造成这种状况主要原因在于减刑、假释适用积分制标准缺乏统一立法、积分制计分考核方式存在"重行为表现,轻思想改造"倾向以及积分制评价审核程序缺乏公开性、透明性。因此,应当从立法上明确规定积分制,完善积分制计分考核机制,进一步降低减刑、假释悔改程度要求,并构建我国减刑、假释听证制度,真正使减刑、假释制度发挥应有作用。

  • 标签: 减刑、假释 积分制 听证
  • 简介:二审过程中,双方当事人(及案外人)于诉讼外所达成"和解协议",应定性为所谓"和解契约",并适用《合同法》总则规定。达成和解协议同时又撤回上诉,原告既可按一审判决申请强制执行,也可选择另行起诉,要求对方按和解协议约定履行合同义务。债权与债务同归于一人,构成"混同",债归于消灭。就合伙债务,各合伙人均为连带债务人,当连带债务人中一人,因混同而使其他债务人同免其责任,可请求其他债务人各自偿还其本应分担之部分。

  • 标签: 和解 混同 合伙债务